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專利及技轉

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Q01
何謂專利?
A01
當任何人有一發明或創作,為維護其權益,向智慧局提出申請,經過審查認為符合專利法之規定,而授與專利權,這種權利就是專利權。物品專利權人在一定期間享有專有排除他人未經其同意而製造、販賣、為販賣之要約、使用或為上述目的而進口該物品之權;方法專利權人專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、販賣、為販賣之要約或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。
 
Q02
專利有哪幾種?如何區分?
A02
專利種類各國制度規定不一,大致上可分為「發明」、「新型」、「新式樣」三種,或「發明」、「新式樣」兩種(如美國、英國、加拿大、泰國……等),台灣專利制度屬前者。其區別如下:
發明:是對物品、方法或其改進所提出的新的技術方案,並且與現有技術比較,有較高的技術,前所未見者,且專利期限20年。
新型:可稱之為小發現,物品的構造、裝置或形狀具有實質特性點及進步性及基本的實用價值,其專利期限10年。
新式樣:適用於工業上應用的新設計,指物品的外觀設計、造型、花紋,其專利期限12年。
 
Q03
哪些是法定不予發明專利之事項?
A03
有些技術縱然符合專利要件,亦不給予專利,而於專利法中明定不予專利,此即法定不予專利之事項。依專利法第24條規定,不予發明專利的項目有:(1)動、植物及生產動、植物之主要生物學方法。但微生物學之生產方法,不在此限(2)人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法(3)妨害公共秩序、善良風俗或衛生者。
 
Q04
哪些是法定不予新型專利之事項?
A04
依專利法第96條及第97條第1項規定,不予新型專利的項目有:(1)新型非屬物品形狀、構造或裝置者。例如方法專利,只能申請發明,不能申請新型(2)妨害公共秩序、善良風俗或衛生者(3)說明書、申請專利範圍及圖式揭露形式違背法定程式者【違反第108條準用第26條第1項、第4項規定之揭露形式者】(4)違反一新型一申請單一性之規定【第108條準用同法第32條規定者】(5)說明書及圖式未揭露必要事項或其揭露明顯不清楚者,此指從形式上審查可易於判斷出具有明顯瑕疵而言。
 
Q05
哪些是法定不予新式樣專利之事項?
A05
依專利法第112條規定,不予新式樣專利的項目有:(1)純功能性設計之物品造形(2)純藝術創作或美術工藝品(3)積體電路電路布局及電子電路布局(4)物品妨害公共秩序、善良風俗或衛生者(5)物品相同或近似於黨旗、國旗、國父遺像、國徽、軍旗、印信、勳章者。
 
Q06
為何單純的發現不能列為發明專利之類型?
A06
因為創作係「發明」要素之一,故如「礦石」等天然物及自然現象之發現等,僅為一種發現行為,並無創作行為,亦非利用自然法則之技術思想之創作,所以非屬發明之類型。但若因人類的勤勞之創作行為,而自天然物分離所得之物質,例如化學物質,則屬於經由創作行為而得之「發明」。也就是說,凡將所發現的自然現象,改換成可供產業上利用之技術思想之創作,則屬於經由創作行為而得之「發明」,並非僅為一種發現行為。
 
Q07
能量不滅定律之科學原理或數學方法,是否可以申請取得專利?
A07
發明應為利用自然法則之技術思想之創作,以解決技術課題,達成所期待的發明目的。故諸如能量不滅定律、萬有引力定律等自然法則或科學原理,本身並未被利用而表現成發明之技術內容,原屬於自然法則本身,並非人類利用自然法則所發明者,故不屬於發明之類型。至於「數學方法」,如三角形面積之計算方法等,係利用人類推理力、數學公式及人類精神活動而完成的,亦非利用自然法則之發明。但在方法之發明中,如係經由數學操作所使用之記號,分別對應並表現出物理量、自然量,且該數學的操作,被認為係規定著物理化學作用之內容者,如能達成一定之技術課題時,則因其係利用自然法則,故屬於可申請專利之發明。
 
Q08
電腦軟體是否可以申請取得專利?
A08
可以。電腦軟體基本上為演算法實施方式之一種,若將電腦軟體所執行之步驟記載於申請專利範圍,整體觀之,其演算法之實施涉及技術領域之技術手段者,則該電腦軟體可為專利法保護之標的。至其審查規定,請參考「專利審查基準」第二篇第九章電腦軟體相關發明。
 
Q09
大樓外觀或景觀設計,是否可以申請取得新式樣專利?
A09
新式樣專利之物品,原則上必須為有體物,能被一般消費者獨立交易之客體,須有固定形態且為動產。建築物為不動產,不得為新式樣專利之物品。大樓外觀或景觀設計亦非屬新式樣專利之物品。
 
Q10
專利案提出申請後有無被洩漏之可能?
A10
申請中之專利案件,除發明採早期公開制,自申請日(有主張優先權者,為最早優先權日)起18個月後即予公開外,在核准公告或公開前,都應加以保密,不會被洩漏。若有洩漏之情事,應負洩漏秘密罪等之刑事責任及損害賠償之民事責任。
 
Q11
已向外國申請專利,有無必要再向我國申請?應注意哪些事項?
A11
專利係採屬地主義,申請人雖已向外國申請專利,倘欲在我國受到專利保護,仍應向我國申請專利。申請人並應注意主張優先權之期限,如逾主張優先權之法定期限,又因外國申請案已公開或已核准公告後才向我國申請,將喪失新穎性。
 
Q12
何謂新穎性優惠期?
A12
申請專利之發明或新型於申請日之前如已見於刊物、已公開使用或已為公眾所知悉者,原則上即因已公開而成為先前技術之一部分,應喪失新穎性;但如係(1)因研究、實驗目的(2)因陳列於政府主辦或認可之展覽會(3)非出於申請人本意而洩漏者則可主張新穎性優惠期。有前述事由者,自事實發生之日起6個月內提出申請,敘明相關事實,則例外認為與該公開事實有關之技術不構成先前技術之一部分而不喪失新穎性,但前述(3)之事由不限於申請時即須敘明,此6個月期限即稱為新穎性優惠期。新式樣亦有相類似之規定,惟新式樣為外觀之設計,並無研究、實驗之問題,故研究及實驗不是主張優惠期之事由。
 
Q13
新穎性優惠期應如何主張?必須檢送哪些證明文件?
A13
依專利法第22條規定,申請人主張發明專利有專利法第22條第2項第1款、第2款規定之情事,即主張新穎性優惠期之事實者,除應於其事實發生之日起6個月內申請外,並應於申請時敘明事實及其年、月、日,並應於智慧局指定期間內檢附證明文件。
 
Q14
何謂國際優先權?
A14
國際優先權制度首先揭櫫於巴黎公約(Paris Convention)第4條,明定會員國國民或準國民在某會員國申請專利後,再到其他會員國提出相同之專利申請時,得依專利種類之差異分別給予12個月或6個月的優先權期間。此制度主要的目的在於保障申請人不致於在某一會員國申請專利後,因公開、實施或被他人搶先在其他會員國申請該發明,以致不符合專利要件,無法取得其他會員國之專利保護。
依專利法規定,申請人在世界貿易組織(以下稱WTO)會員或與我國相互承認優先權之外國第1次申請專利,以該外國申請之專利申請案為基礎,於12個月(新式樣為6個月)期間內在我國就相同技術申請專利者,申請人得主張該外國專利申請案之申請日為優先權日,作為判斷該申請案是否符合新穎性、擬制喪失新穎性、進步性及先申請原則等專利要件之基準日,此即國際優先權。
 
Q15
國際優先權應如何主張?必須檢送哪些證明文件?
A15
申請人就相同發明如已向WTO會員或與我國相互承認優先權的國家第1次依法申請專利,就可以在第1次申請專利之日起12個月內(新式樣為6個月內),向我國主張優先權。主張優先權的專利申請案,應在申請該專利同時提出聲明,並於申請書中載明在外國的申請日及受理該申請的國家。且應在申請日起4個月內,檢送經外國政府受理該申請案的證明文件正本。
 
Q16
發明專利申請案如涉有生物材料時,應如何主張?必須檢送何種證明文件?向哪個單位寄存?
A16
申請生物材料或利用生物材料的發明專利,申請人應在申請前將該生物材料寄存在我國指定之寄存機構(財團法人食品工業發展研究所),並在申請書上載明寄存機構、日期、號碼;且應於申請日起3個月內檢送寄存證明文件正本及影本各1份。
 
Q17
何謂產業利用性?
A17
專利法雖然規定申請專利之發明必須可供產業上利用,但並未明文規定產業之定義,一般認為專利法所指之產業應包含任何領域中利用自然法則而有技術性的活動,亦即包含廣義的產業,例如工業、農業、林業、漁業、牧業、礦業、水產業等,甚至包含運輸業、通訊業、商業等。若申請專利之發明在產業上能夠被製造或使用,則認定該發明可供產業上利用,具產業利用性。
 
Q18
何謂發明申請單一性?
A18
每一申請專利之發明應各別提出申請,主要是考量申請人、公眾及智慧局在專利申請案的分類、檢索及行政上之便利,對於兩個以上發明應各別提出申請,此即申請之單一性。原則上一發明一申請,只有在例外情形即兩個以上之發明於技術上相互關聯而屬於一個廣義發明概念者,得於一申請案中提出申請。至於何謂廣義發明概念,可參考智慧局「專利審查基準」。
 
Q19
何謂新穎性?
A19
申請專利範圍中所載之發明未構成先前技術的一部分時,稱該發明具新穎性。一般而言,申請專利之發明於申請日(或優先權日)之前如已見於刊物、已公開使用或已為公眾所知悉者,原則上即因已公開而成為先前技術之一部分而喪失新穎性。
 
Q20
何謂進步性?
A20
雖然申請專利之發明與先前技術有差異,但該發明之整體係該發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時,稱該發明不具進步性。進步性係取得發明專利的要件之一。
 
 
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